Что не относится к объектам изобретения

Понятие изобретения. Объекты изобретения. Условия патентоспособности изобретения.

Изобретению в любой области техники предоставляется правовая охрана, если оно относится к продукту или способу, является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо(ст.2 Закона Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы»).

Изобретение по своей сути является техническим решением любой задачи, возникающей в практической деятельности человека. При этом совершенно не обязательно, чтобы сама решаемая при помощи изобретения задача относилась к области техники; значение имеет именно технический способ ее решения. Поэтому при помощи изобретения может решаться любая практическая задача в области промышленности, сельского хозяйства, медицины, образования, однако исключительно техническими, а не экономическими, организационными или иными средствами.

Однако более распространенным является более подробная классификация объектов изобретения, которая включает:

— применение устройства, способа, вещества, биотехнологического продукта по новому назначению.

Устройства как объектам изобретения – это конструкции и изделия: машины, аппараты, приборы, оборудование, инструмент, детали машин, мебель, посуда, обувь, одежда и т.д. Признаком, характеризующим устройство как объект изобретения, является наличие конструктивного элемента (элементов).

На изобретение может быть выдан патент, если оно одновременно удовлетворяет следующим требованиям:

— является новым;

— имеет изобретательский уровень;

— промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не является частью уровня техники.Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. К изобретениям предъявляется требование мировой новизны.

Сведения, составляющие уровень техники, должны быть общедоступными, т.е. содержаться в источнике, с которым любое лицо имеет возможность ознакомиться свободно. Существует три способа раскрытия сведений об изобретении: опубликование в письменной или иной осязаемой форме, устное описание и раскрытие через использование.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются сведения, которые не относятся к категории общеизвестных. При условии их более раннего приоритета все поданные в Республике Беларусь другими лицами неотозванные заявки на изобретения и полезные модели и запатентованные в Республике Беларусь изобретения и полезные модели.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.Иными словами, такое решение для специалиста соответствующей отрасли не должно быть очевидным, оно не возникло бы у него, если бы его попросили найти решение данной проблемы. При отсутствии новизны проверка изобретательского уровня не производится.

Изобретение является промышленно применимым,если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности.

В соответствии со ст.2 Закона «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» не считаются изобретениями:

открытия, а также научные теории и математические методы;

решения, касающиеся только внешнего вида изделия и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

планы, правила и методы интеллектуальной деятельности, проведения игр или осуществления деловой деятельности, а также алгоритмы и программы для электронно-вычислительных машин;

простое представление информации.

Часть из перечисленных результатов интеллектуальной деятельности охраняются в качестве иных объектов права интеллектуальной собственности, другие являются принципиально неохраноспособными.

Названные объекты и виды деятельности не считаются изобретениями только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается лишь этих объектов и видов деятельности как таковых.

Дата добавления: 2016-02-16 ; просмотров: 1341 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Объекты изобретения

Что не относится к объектам изобретения. Смотреть фото Что не относится к объектам изобретения. Смотреть картинку Что не относится к объектам изобретения. Картинка про Что не относится к объектам изобретения. Фото Что не относится к объектам изобретения Что не относится к объектам изобретения. Смотреть фото Что не относится к объектам изобретения. Смотреть картинку Что не относится к объектам изобретения. Картинка про Что не относится к объектам изобретения. Фото Что не относится к объектам изобретения Что не относится к объектам изобретения. Смотреть фото Что не относится к объектам изобретения. Смотреть картинку Что не относится к объектам изобретения. Картинка про Что не относится к объектам изобретения. Фото Что не относится к объектам изобретения Что не относится к объектам изобретения. Смотреть фото Что не относится к объектам изобретения. Смотреть картинку Что не относится к объектам изобретения. Картинка про Что не относится к объектам изобретения. Фото Что не относится к объектам изобретения

Что не относится к объектам изобретения. Смотреть фото Что не относится к объектам изобретения. Смотреть картинку Что не относится к объектам изобретения. Картинка про Что не относится к объектам изобретения. Фото Что не относится к объектам изобретения

Что не относится к объектам изобретения. Смотреть фото Что не относится к объектам изобретения. Смотреть картинку Что не относится к объектам изобретения. Картинка про Что не относится к объектам изобретения. Фото Что не относится к объектам изобретения

Объектами изобретения, в соответствии с законом, могут являться: устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных, а также применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению. Под устройствами понимаются конструкции и изделия, под способами — процессы выполнения взаимосвязанных действий над материальными объектами, необходимые для достижения конкретного результата. К веществам относятся индивидуальные соединения, а также высокомолекулярные соединения и объекты генетической инженерии, составы, смеси и продукты ядерного превращения.

При этом закон устанавливает список объектов, которые не признаются патентоспособными изобретениями:

• научные теории и математические методы;

• методы организации и управления хозяйством;

• условные обозначения, расписания, правила;

• методы выполнения умственных операций;

• алгоритмы и программы для вычислительных машин;

• проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;

• решения, касающиеся лишь внешнего вида изделий, которые направлены на удовлетворение эстетических потребностей;

• топологии интегральных микросхем;

• сорта растений и породы животных;

• решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Объектом полезной модели может быть только устройство, причем в данном случае справедливы те же исключения, что и в отношении изобретений.

В настоящее время действует единый нормативный документ для заявителей и для экспертизы, определяющий порядок и критерии подачи и рассмотрения заявки на изобретение. Таким документом являются Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (далее — Правила) и аналогичные Правила в отношении полезных моделей.

В случае изобретений, связанных с программами для ЭВМ, необходимо характеризовать объект изобретения признаками, соответствующими способу или устройству, определенными п. 3.2.4.3 (2 и 3) Правил. Для устройства, содержащего программируемый элемент, такими признаками могут быть наличие конструктивного(ных) элемента(тов), наличие связи между элементами, параметры и другие характеристики элемента(тов) и их взаимосвязей. Для способа, содержащего действия, которые выполняются компьютером, среди подобных признаков — наличие действия над определенными сигналами или совокупности данных действий, порядок выполнения таких действий во времени, условия осуществления действий, использование устройств.

Если в формуле изобретения (полезной модели) характеризуется устройство, которое содержит элементы, (например, блоки), работающие по определенной программе, причем конкретная реализация подобного блока несущественна (как правило, в изобретениях, о которых идет речь, используются многофункциональные блоки), то в качестве признаков, характеризующих такой блок, нельзя описывать программу его работы, представленную в виде последовательности команд или выражения типа «блок, работающий в соответствии с программой. » Признаками данного блока могут служить его функции. Программа его работы, представленная в виде алгоритма, должна быть приведена в описании в качестве сведений, подтверждающих возможность реализации блока. Следовательно, раскрытие функций, выполняемых блоком, в формуле изобретения защищает результаты выполнения в этом блоке программы, то есть идею, лежащую в основе программы, но не программу как таковую. Для характеристики в формуле изобретения признаков, относящихся к таким блокам, на функциональном уровне целесообразно использовать конструкцию «средство для. » (например, «блок хранения данных»).

Если изобретение, связанное с программой для ЭВМ, относится к способу, то в качестве объекта, над которым совершаются действия, должен быть описан сигнал (электрический, оптический и т.п.).

Отсюда можно сделать вывод, что заявка на изобретение, связанное с программами для ЭВМ, может быть принята к рассмотрению, если формула изобретения раскрывает его не просто как программу для ЭВМ саму по себе, а как объект, являющийся патентоспособным согласно ст. 4 Патентного закона (устройство, способ), составной частью которого является программа для ЭВМ. В настоящее время Патентным ведомством могут не приниматься к рассмотрению только те заявки на изобретения, включающие в себя программу для ЭВМ, в которых патентные притязания относятся просто к программе для ЭВМ самой по себе; если же описывается взаимодействие программы с аппаратным обеспечением, такая заявка должна быть принята к рассмотрению. Отсюда следуют практические рекомендации по составлению формулы изобретения, связанного с программами для ЭВМ, которые приводились выше и которые можно свести к двум основным положениям:

Что не относится к объектам изобретения. Смотреть фото Что не относится к объектам изобретения. Смотреть картинку Что не относится к объектам изобретения. Картинка про Что не относится к объектам изобретения. Фото Что не относится к объектам изобретения

1) совокупность существенных признаков не должна представлять собой лишь описание программы для ЭВМ;

2) среди существенных для изобретения должны указываться признаки, характерные для устройства либо способа.

Принадлежность изобретения к патентоспособным объектам определяется на основе анализа всей совокупности существенных признаков, записанных в формуле.

При проведении формальной экспертизы проверяется, является ли объект заявки патентоспособным и относятся ли все притязания заявки к одному изобретению. Проверка, удовлетворяет ли предлагаемое изобретение требованию единства изобретения, проводится также согласно п. 18.5 Правил по отношению к первоначальной или к последней (измененной заявителем) формуле изобретения. Согласно требованию единства изобретения, сформулированному в п. 2.3 Правил, «заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел». Требуется, чтобы каждый независимый пункт формулы характеризовал одно изобретение. Это означает, в частности, что пункт формулы не может включать в себя «характеристику изобретений, относящихся к объектам разного вида, или совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения» (п. 3.3.2.4 Правил). Таким образом, различные группы признаков, входящие в один пункт формулы, не должны быть направлены на получение нескольких технических результатов, каждый из которых достигается за счет одной группы признаков независимо от других.

Что касается формулы устройства, содержащей в качестве признаков наличие аппаратных средств, которые управляются соответствующей программой, то такая формула удовлетворяет указанному требованию, поскольку единый технический результат обусловливается не только программными средствами (даже если только они и являются новыми), но всей совокупностью программных и аппаратных средств.

При проверке формулы изобретения экспертизой проверяетсядостаточностьприведенной в ней совокупности признаков, а не необходимость каждого из них. Так, в п. 19.4 (2) Правил говорится: «При проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата». Причем, если заявитель включил признак в формулу и настаивает на его существенности, экспертиза признает его существенным. Заявитель не должен доказывать экспертизе, что существует причинно-следственная связь между данным признаком и техническим результатом. Отсутствие такой связи должна обоснованно доказать экспертиза. Действительно, если заявитель включает в формулу несущественные признаки, то, как правило, он необоснованно сужает границы охраны своего изобретения, наказывая самого себя.

Для несущественных признаков, включенных заявителем в формулу. Правила предусматривают лишь следующее (п. 19.4): «В том случае, когда устанавливается, что формула, представленная заявителем, содержит несущественные признаки. может быть запрошено мнение заявителя о целесообразности сохранения такой редакции формулы изобретения».

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что изобретение, охарактеризованное в формуле, которая содержит признаки, относящиеся к аппаратной и программной частям (даже если отличительную часть составляют только признаки, характеризующие программную реализацию), удовлетворяет требованиям закона и Правил к патентоспособным объектам, единству и формуле изобретения.

Патентный закон РФ, ст. 4, п. 2-3; ст. 5, п. 2 Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу патента на изобретение, п. 2.3, п. 3.3.2.4, п. 3.2.4.3 (2 и 3), п. 18.5, п. 19.4 Правила составления, подачи и рассмотрения заявок на выдачу свидетельства на полезную модель, п. 2.1-2.3

Закон РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных», ст. 1, п. 1

Источник

Объекты изобретения

Новости

Доверитель АРС-Патента добился досрочного прекращения правовой охраны товарного знака

При содействии патентного поверенного Тарасовой Татьяны Евгеньевны и юриста Игнатович Ксении Александровны клиент АРС-Патента обратился в Суд по интеллектуальным правам.

ЕАПВ назначено международным органом в рамках PCT

22 ноября 2021 г. Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) подписали соглашение о выполнении ЕАПВ функций.

События

Статья о пересмотре ГОСТ в майском номере «Патентного поверенного»

Обзорная статья Марины Чугуновой по пересмотру ГОСТ Р 15.011 «Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» вышла в №3/2020 научно-практического журнала.

В Санкт-Петербурге прошёл очередной круглый стол по актуализации ГОСТ ПИ

11 марта 2020г. в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (Политех) прошло очередная тематическая коллегиальная встреча, посвященная инициированному АРС-Патент пересмотру ГОСТ Р.

Отзывы

Мы обращались в несколько авторитетных консалтинговых и юридических компаний, но только в «АРС-Патенте» нам предоставили вполне исчерпывающую информацию по вопросам регистрации товарных знаков в России и за рубежом, интересовавшую нас…

Что не относится к объектам изобретения. Смотреть фото Что не относится к объектам изобретения. Смотреть картинку Что не относится к объектам изобретения. Картинка про Что не относится к объектам изобретения. Фото Что не относится к объектам изобретенияLoading

Что такое изобретение

Изобретение — это техническое решение, результат творчества изобретателя. Изобретением считается продукт (вещество, устройство, культура клеток, штамм микроорганизма и т.п.) или способ (действие, совершаемое при помощи материальных средств над материальным объектом). Регистрация изобретения возможна в любой области при соблюдении трёх условий патентоспособности.

Условия патентоспособности изобретения

Новизна

Необходимое условие патентования изобретения – новизна. Техническое решение отвечает этому условию, если до даты приоритета (момента подачи заявки в патентное ведомство) его сущность не была раскрыта нигде в мире. Согласно принципу мировой новизны, который установлен патентным законом, любые сведения, которые стали общедоступны до даты приоритета, порочат новизну и препятствуют получению патента на изобретение.

Если сведения об аналогичном техническом решении отсутствуют в патентах, статьях, отчетах и других источниках информации, оно признается новым. Однако если новая разработка участвует в научной выставке или его суть раскрывается в другом общедоступном источнике, данный факт не препятствует патентованию изобретения при условии, что заявка подана в патентное ведомство в течение 6 месяцев с момента помещения информации в публичный доступ.

Изобретательский уровень

Помимо новизны проводится оценка творческого уровня изобретения. Изобретательский уровень подразумевает, что оно не следует явным образом из уровня техники. К проверке изобретательского уровня относится:

Если совпадений не выявлено, или выявлено, но их влияние на технический результат неизвестно, считается, что заданный критерий соблюдён и патентование изобретения возможно.

Промышленная применимость

Этот критерий определяет, насколько новая разработка применима в тех областях деятельности, к которым она относится. При регистрации изобретения важно, чтобы в тексте заявки было отражено назначение, а также знания и опыт, необходимые для осуществления данного изобретения.

Объекты изобретения

Это техническое средство, при помощи которого должна быть решена техническая задача изобретения.

Различают следующие объекты, подлежащие регистрации в качестве изобретения:

Не являются объектами для патентования в качестве изобретений:

Как получить патент на изобретение

Получение патента на изобретение возможно после подачи заявки в патентное ведомство. Изобретение регистрируется, если оно правильно оформлено, заявлено и соответствует критериям патентоспособности. После подачи заявка проходит в патентном ведомстве двухстадийную экспертизу, где проверяется соблюдение формальных требований, а также производится оценка соответствия новой разработки условиям патентоспособности. Получение патента на изобретение возможно после успешного прохождения экспертизы заявки.

Срок действия патента на изобретение

Патент на изобретение действует 20 лет, дата начала действия патента отсчитывается не момента регистрации изобретения, а с даты приоритета. Возможно продление срока максимум на 5 лет. Для поддержания полученного патента на изобретение в силе патентовладелец обязан уплачивать годовые пошлины, в противном случае патент аннулируется.

Источник

Объекты, не признаваемые изобретениями

Объекты изобретений.

В зависимости от объекта, в котором реализуется техническое решение, изобретения, подразделяются на:

1) продукты, которые в свою очередь подразделяются на устройства, вещества, штаммы микроорганизмов и культуры клеток растений;

Четкое разграничение объектов изобретений имеет важное правовое значение, поскольку вид объекта определяет объем прав патентообладателя, влияет на содержание описания изобретения, специфику контрафактных действий и т.д.

В изобретениях, относящихся к способам, решение задачи заключается в ответе на вопрос «как делают?». Другими словами, способ характеризуется технологическими приемами, последовательностью операций, их режимами, технологическим применением тех или иных орудий труда, материалов и т.п.

Согласно п.1 ст.1350 Гражданского кодекса к способам как объектам изобретения относятся процессы выполнения действий надматериальным объектом с помощью материальных средств.

Специфика изобретений-способов, направленных на изготовление продуктов, заключается в том, что действие патента, выданного на такой способ, распространяется и на продукт, изготовленный непосредственно этим способом.

В изобретениях-веществах техническое решение задачи заключается в ответе на вопрос: из чего состоит?, т.е. характеризуется входящими в его состав ингредиентами (составными частями) либо новым соотношением ингредиентов.

К веществам как объектам изобретения относятся:

— индивидуальные химические соединения, к которым также условно отнесены высокомолекулярные соединения и продукты генной инженерии;

— композиции (составы, смеси);

— продукты ядерного превращения.

К штаммам микроорганизма, культурам клеток растений и животных как объектам изобретения относятся:

— индивидуальные штаммы микроорганизмов: бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов и т.п.;

— индивидуальные культуры клеток растений и животных, в том числе клоны клеток;

— консорциумы микроорганизмов, культур клеток растений и животных.

Область практического применения микроорганизмов чрезвычайно широка – от переработки первичных сельскохозяйственных продуктов до катализа сложных химических реакций. – «В организме коровы, которая весит 500 кг, образуется за сутки всего около 0,5 кг белка, тогда как 500 кг дрожжевых клеток синтезируют за тот же срок более 50 т белка»[13]. Именно способность штаммов микроорганизмов продуцировать полезные продукты (например антибиотики) и их высочайшая продуктивность привели в середине ХХ в. к признанию их особым объектом изобретений, хотя они, являясь живыми биологическими системами, не могут рассматриваться в качестве классического технического изобретения.

Гражданский кодекс РФ выделяет две группы объектов, не признаваемых изобретениями. Согласно п.5 ст.1350 не являются ими:

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Особо указано, что исключается возможность отнесения указанных объектов к изобретениям только в случае, если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых.

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, получаемых такими способами;

2) топологиям интегральных микросхем.

Следует иметь в виду, что многие из перечисленных в указанных нормах объектов охраняются как иные объекты исключительных прав (интеллектуальной собственности).

Например, компьютерные программы, как исходный текст, так и объектный код, охраняются как литературные произведения в соответствии с Бернской конвенцией (1971г.) – ст. 10 ТРИПС, ст.1259 ГК РФ.

Оформление прав на изобретение

Как уже отмечалось, для того чтобы изобретение стало объектом правовой охраны, недостаточно факта создания патентоспособного решения, требуется и факт официального признания (квалификации) такого решения в качестве изобретения компетентным государственным органом – федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Порядок оформления прав на изобретение регулируется ч. 4 ГК РФ и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение от 06.06.2003г.

Оформление прав начинается с составления и подачи заявки на выдачу патента на изобретение.

Правом на подачу заявки обладают автор изобретения, работодатель или их правопреемник.

Заявка может быть подана этими лицами (именуемыми заявителями) непосредственно либо через патентного поверенного или иного представителя. Физические лица, постоянно проживающие за пределами РФ, иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела, связанные с подачей заявки и получением патента, через патентных поверенных, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если иной порядок не установлен международным договором Российской Федерации.

Заявка на изобретение должна содержать ряд документов, составленных в строгом соответствии с установленными для них требованиями.

Этими документами являются:

1. Заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения.

Что не относится к объектам изобретения. Смотреть фото Что не относится к объектам изобретения. Смотреть картинку Что не относится к объектам изобретения. Картинка про Что не относится к объектам изобретения. Фото Что не относится к объектам изобретения

Заявление подписывается заявителем и представляется в трех экземплярах. Если заявитель – юридическое лицо, заявление подписывает руководитель организации или уполномоченное на это лицо, указывается должность подписывающего лица, а подпись скрепляется печатью организации. Если заявка подается через патентного поверенного или иного представителя, заявление подписывает патентный поверенный либо иной представитель.

2. Описание изобретения. Описание изобретения должно раскрывать изобретение настолько полно, чтобы, руководствуясь им, можно было осуществить изобретение (требование полноты описания).

Описание имеет определенную структуру: оно начинается с названия изобретения. Название должно соответствовать сущности изобретения и характеризовать, как правило, назначение объекта. По общему правилу название излагается в единственном числе.

Например: «Способ получения анимоактивного полиакриламида».- Патент РФ № 2137780. Патентообладатель – Пермский завод им. С.М. Кирова.

Далее указывается область техники, к которой относится изобретение. Если таких областей несколько, указываются преимущественные.

Уровень техники. В разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них прототипа – аналога, наиболее близкого к изобретению по совокупности существенных признаков.

В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, характеризуемое совокупностью признаков, сходных с совокупностью существенных признаков изобретения.

Сущность изобретения. В этом разделе подробно раскрывается задача, на решение которой направленно заявляемое изобретение, с указанием технического результата, который может быть получен при осуществлении изобретения.

Технический результат может выражаться в снижении (повышении) коэффициента трения, снижении вибрации, в улучшении кровоснабжения органа, локализации действия лекарственного препарата, в устранении дефектов структуры литья и т.д.

Перечень фигур чертежей и иных материалов. В этом разделе описания кроме перечня фигур приводится указание на то, что изображено на каждой из них. Если представлены иные материалы, поясняющие сущность изобретения, приводится краткое пояснение их содержания.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения. Возможность осуществления изобретения подтверждается либо описанием непосредственно в материалах заявки средства для реализации технического решения или методов его получения. В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе «Сущность изобретения».

Важнейшее правовое значение имеет формула изобретения, которой заканчивается описание.

Формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Формула должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в его описании.

По принятой в РФ, а ранее СССР, т.н. германской системе изложения формула изобретения, по общему правилу, строится как логическое определение.

Ограничительная часть содержит наименование изобретения и перечень существенных признаков, общих для прототипа и предлагаемого решения (известные признаки). Отличительная часть начинается со стандартного оборота «отличается тем, что…», после которого указывается цель изобретения, а затем излагаются признаки, которые отличают заявленный объект изобретения от прототипа (т.е. новые признаки объекта изобретения).

Пример: «Зубная паста, содержащая глицерин, мел, вазелиновое масло, мыльную стружку, питьевую соду, мятную отдушку, отличающаяся тем, что с целью экономии дефицитных продуктов, в пасту вводят 8 % бентонитовый гель, в количестве примерно 40 %»[14].

Формула изобретения составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, если она характеризует:

— индивидуальные химические соединения;

— штамм микроорганизма, культуры клеток растений и животных;

— применение ранее известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению;

— изобретение, не имеющее аналогов.

Формула может быть однозвенной и многозвенной и включать соответственно один или несколько пунктов.

Однозвенная формула изобретения применяется для характеристики одного изобретения совокупностью существенных признаков, не имеющих развития или уточнения применительно к частным случаям его выполнения или использования.

Многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения с развитием и/или уточнением совокупности его признаков применительно к частным случаям выполнения или использования изобретения или для характеристики группы изобретения.

Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один независимый пункт и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) пункт (пункты).

«1. Установка для гамма-облучения клубней картофеля, содержащая защитный корпус, камеру облучения с линейными радиоактивными источниками и лабиринтные загрузочное и выгрузочное устройства, отличающаяся тем, что, с целью облучения клубней без затаривания и повышения тем самым производительности установки и уменьшение её габаритов, камера облучения установлена с наклоном в сторону выгрузного устройства и выполнена вращающейся.

2. Установка по п. 1 отличающаяся тем, что с целью равномерного облучения клубней, радиоактивные источники установлены со смещением относительно оси вращения камеры.

3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что она снабжена механизмом регулирования угла наклона камеры.»

Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы. При этом каждое изобретение группы может быть охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому.

Как уже отмечалось, формула изобретения имеет важное правовое значение: 1) она определяет объем правовой охраны изобретения; 2) обеспечивает установление факта его использования; 3) в спорных случаях служит критерием для определения автора или круга соавторов изобретения.

Например: продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, а способ, охраняемый патентом на изобретение, примененным, если в нем использован каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему признак.

3. Чертежи и иные материалы.

Чертежи и иные материалы предоставляются в составе заявки, если они необходимы для понимания сущности изобретения. Чертежи и иные поясняющие материалы могут быть оформлены в виде: графических материалов (собственно чертежей, схем, графиков, эпюр, рисунков, осциллограмм и т.д.), фотографий, таблиц, диаграмм. Рисунки представляются в том случае, если невозможно проиллюстрировать изображение чертежами или схемами. Фотографии являются дополнением к другим видам графических материалов. В исключительных случаях, например, для иллюстрации этапов выполнения хирургических операций, фотографии могут быть представлены как основной вид поясняющих материалов.

Реферат служит для целей информирования об изобретении и представляет собой сокращенное изложение содержания описания изобретения. Реферат включает название, характеристику области техники, к которой относится изобретение, и/или область применения, если это неясно из названия, характеристику сущности с указанием достигаемого технического результата.

При необходимости в реферат включают чертеж или химическую формулу.

Рекомендуемый объем текста реферата – до 1 тыс. печатных знаков.

Установлено, что заявка не должна содержать: выражений, чертежей, рисунков, фотографий и иных материалов, противоречащих морали и общественному порядку; пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или технологическим процессам, а также заявкам или патентам (свидетельствам) других лиц; высказываний или сведений, явно не относящихся к изобретению, либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки соответствующими требованиям нормативных правовых актов.

В формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах, а также в реферате используются стандартизованные термины и сокращения, а при их отсутствии – общепринятые в научной и технической литературе.

К оформлению документов заявки предъявляются формализованные требования: документы заявки должны выполняться на прочной, белой, гладкой неблестящей бумаге; формат листов 210´297мм; каждый лист используется только с одной стороны; установлен минимальный размер полей на листах, документы печатаются шрифтом черного цвета, через 2 интервала и т.д.

Для надлежащего оформления заявки обязательно соблюдение требования «единства изобретения», в соответствии с которым каждая заявка может содержать только одно изобретение.

Заявка признается относящейся к одному изобретению, если она относится к одному объекту: устройству, способу, веществу, штамму, применению объекта по новому назначению.

В определенных случаях заявка может относиться к группе изобретений, в частности к изобретениям, одно из которых предназначено для изготовления другого.

Например: устройство, вещество, штамм и способы их изготовления.

Помимо специальных документов, входящих в каждую заявку, ко всем заявкам должны быть приложены: документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты пошлины либо уменьшения её размера, либо отсрочки её уплаты. Указанные документы представляются одновременно с заявкой или не позднее 2 месяцев с даты поступления заявки. Согласно Положению о пошлинах в ред. от 14.01.2002г. № 8[15] за подачу заявки на выдачу патента РФ на изобретение взимается пошлина в размере 600 рублей и дополнительно 90 рублей за каждый пункт формулы изобретения свыше двадцати пяти.

Поступившие в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки регистрируются и передаются на экспертизу.

Патентный закон установил систему так называемой «отложенной» экспертизы рассмотрения заявок о выдаче патентов на изобретения. Суть этой системы заключается в том, что производство по заявке состоит из двух основных стадий:

— формальной (предварительной) экспертизы, которая заканчивается публикацией сведений о заявке, прошедшей эту стадию с положительным результатом;

— и экспертизы заявленного предложения по существу на предмет его соответствия необходимым для получения патента требованиям. При этом вторая стадия не является обязательной, для её проведения требуется ходатайство заявителя о проведении экспертизы и выдаче патента.

В ходе формальной экспертизы проверяется наличие документов, предусмотренных законом, и соблюдение заявителем установленных требований к заявке (составу её документов, правильности их оформления, соблюдению требования «полноты описания» и «единства изобретения»), правильность изложения формулы изобретения, наличие необходимых подписей на документе и т.д.

В случае представления заявителем до начала экспертизы дополнительных материалов проверяется также, не изменяют ли они сущности заявленного изобретения, что может повлиять на решение вопроса о приоритете.

От результатов предварительной экспертизы зависит дальнейшая судьба заявки. Решение об отказе в выдаче патента на стадии формальной экспертизы может быть выслано только в случае, если будет установлено, что заявка содержит описание решения, не относящегося к изобретениям, например, алгоритм, научную теорию, художественное решение внешнего вида изделия.

Во всех остальных случаях, связанных с недостатками в оформлении заявочных материалов, их неполнотой и т.п., которые можно исправить без изменения сущности предложения, заявителю должен быть направлен соответствующий запрос. Заявителю предлагается в течение двух месяцев с даты получения запроса представить исправленные или отсутствующие документы. В случае, если заявитель в указанный срок не представляет запрашиваемый материал или ходатайство о продлении установленного срока, заявка признается отозванной. Установленный срок может быть продлен федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не более чем на десять месяцев с даты его истечения.

О положительном результате формальной экспертизы и дате подачи заявки на изобретение заявитель уведомляется незамедлительно после её (экспертизы) завершения. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по истечении восемнадцати месяцев с даты поступления заявки, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, публикует сведения о заявке. По ходатайству заявителя, поданному до истечения двенадцати месяцев с даты подачи заявления, сведения о заявке могут быть опубликованы ранее указанного срока. До опубликования сведений о заявке на изобретение заявитель вправе преобразовать её в заявку на полезную модель путем подачи соответствующего заявления. В этом случае сохраняется приоритет первой заявки.

Опубликование заявки влечет важные юридические последствия для заявителя:

Во-первых, с этого момента заявитель может подать ходатайство о проведении экспертизы по существу, если оно не было подано при подаче заявки. До подачи такого ходатайства он вправе просить о проведении предварительного информационного поиска для определения уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения. Это дает возможность оценить шансы на получение патента.

Во-вторых, с этого момента любое лицо может ознакомиться с опубликованной заявкой (к ней открывается доступ) и, если выдача патента затрагивает его интересы, он может также подать ходатайство о проведении полной экспертизы или информационного поиска.

В-третьих, с момента опубликования заявки начинается так называемая «временная правовая охрана изобретения». Эта охрана предоставляется в объеме опубликованной формулы.

Если во время такой охраны физические или юридические лица используют заявленные изобретения, они обязаны выплатить патентообладателю денежную компенсацию после получения патента. Размер компенсации определяется соглашением сторон, а в случае спора – судом.

Если патент не будет выдан, временная правовая охрана, в том числе и право на денежную компенсацию, считаются ненаступившими.

Экспертиза заявки на изобретение по существу включает в себя информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники и проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленными ст.1350 Гражданского кодекса.

По результатам экспертизы выносится одно из двух решений:

1) Об отказе в выдаче патента, когда выясняется, что заявленное решение не соответствует установленным условиям патентоспособности.

2) Решение о выдаче патента. Это решение принимается, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу устанавливается, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности. В принятом решении указывается дата приоритета изобретения.

До принятия решения (первого или второго) заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведённым в нем мотивам. При принятии решения доводы заявителя учитываются, если они представлены в течение шести месяцев с даты направления уведомления.

Патентный закон в редакции от 24 января 2003г. предусмотрел создание Палаты по патентным спорам федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, которая действует и в соответствии с ч. 4 ГК РФ.

Заявитель, в случае несогласия с решением об отказе в выдаче патента на изобретение, решением о выдаче патента или решением о признании заявки отозванной, может подать возражение в Палату по патентным спорам в течение шести месяцев с даты получения такого решения или запрошенных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности копий материалов, противопоставленных заявке и указанных в решении об отказе в выдаче патента, при условии запроса этих копий в течение двух месяцев с даты получения заявителем решения, принятого по заявке на изобретение.

Решение Палаты по патентным спорам утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, вступает в силу с даты утверждения и может быть обжаловано в суд.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности после принятия решения о выдаче патента, при условии уплаты заявителем пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента в размере 1200 рублей, публикует в официальном бюллетене «Изобретения (заявки и патенты)» сведения о выдаче патента, включающие:

— индекс (индексы) рубрики (рубрик) МПК (международной патентной классификации), установленный для данного изобретения;

— номер и дату поступления заявки, по которой выдан патент;

— дату публикации сведений о заявке и номер бюллетеня;

— имя автора (авторов), если последний (последние) не отказались быть упомянутыми в качестве такового (таковых), и патентообладателя;

— некоторые другие данные.

Решение о выдаче Патента и уплата пошлины за регистрацию изобретения и выдачу патента являются основанием для внесения изобретения в Государственный реестр изобретений Российской Федерации[16] и выдачи патента. Один патент выдается при наличии как одного, так и нескольких лиц, на имя которых испрашивается патент[17].

Патент на изобретение действует до истечения двадцати лет с даты подачи заявки. Срок действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке разрешения, продлевается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по ходатайству патентообладателя на срок, исчисляемый с даты подачи заявки на изобретение до даты получения первого такого разрешения, за вычетом пяти лет. При этом срок, на который продлевается действие патента на изобретение, не может превышать пяти лет.

Действие патента прекращается досрочно: при признании патента недействительным; на основании заявления патентообладателя; при неуплате в установленный срок пошлин за поддержание патента в силе.

Патент выполняет важнейшие функции, удостоверяя:

— авторство его создателя (создателей) на изобретение;

— исключительное право патентообладателя на изобретение.

Полезная модель

Патентный закон РФ впервые в отечественном законодательстве ввел охрану так называемых полезных моделей (иногда называемых малыми изобретениями).

Правда, ещё постановлением ЦИК и СНК СССР «О промышленных образцах (рисунках и моделях)» от 12 октября 1924г. к охраняемым объектам были отнесены новые по виду, форме, устройству или расположению частей модели, предназначенные для промышленности, кустарного производства, торговли, ремесла, домашнего обихода и вообще всякой работы.

Таким образом, под моделью понимался объект, очень близкий к изобретению и полезной модели, и если он представлял собой техническое решение, то мог охраняться либо как изобретение, либо как промышленный образец. На практике Закон 1924г. не получил широкого применения и в 1936г. был отменен.

В то же время, поскольку в СССР была введена охрана технических усовершенствований, а затем рационализаторских предложений, которые регистрировались по нескольку миллионов ежегодно, по мнению многих авторов, устанавливать охрану полезных моделей было нецелесообразно.

Однако опыт ряда стран, таких как Германия, Испания, Италия, Польша, Португалия, Япония, Китай, Южная Корея, доказал значительный эффект патентной охраны полезных моделей. К тому же с распадом Советского Союза совпал кризис рационализации как наиболее массового вида технического творчества. В этих условиях введение правовой охраны полезных моделей в РФ было логичным и обоснованным решением.

Согласно п. 1 ст.1351 ГК РФ «в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству».

Следовательно, полезная модель, как и изобретение, являясь техническим решением, относится к категории нематериальных благ. И в этом качестве характеристики обоих объектов совпадают. В то же время техническая задача в виде полезной модели может быть реализована только в форме устройства[18]. Это соответствует и семантическому смыслу термина «модель».

Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой.

С точки зрения момента времени (приоритета) и территории, в границах которой устанавливается новизна, между полезной моделью и изобретением нет различий. Однако новизну полезной модели обычно именуют «относительной мировой», тогда как для изобретения в принципе требуется «абсолютная мировая новизна». Поэтому требования к новизне полезных моделей менее жесткие, чем к новизне изобретений. Полезная модель считается новой, если совокупность её существенных признаков неизвестна из уровня техники. Если в уровень техники в отношении изобретений включаются любые сведения, ставшие общедоступными, то в отношении полезных моделей в уровень техники включаются ставшие общедоступными до даты приоритета технического решения, заявленного в качестве полезной модели, опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения о их применении в Российской Федерации.

В уровень техники включаются также при условии более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с Гражданским кодексом, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Сведения об открытом применении за рубежом устройства, аналогичного заявленному, новизну полезной модели не порочат. Порочащими новизну полезной модели признаются только сведения о их применении в Российской Федерации.

Промышленная применимость как условие патентоспособности полезной модели определяется аналогично с изобретением. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или социальной сферы.

С точки зрения условий патентоспособности главное отличие полезной модели от изобретения в том, что для неё не требуется изобретательского уровня, неочевидности технического решения, хотя полезная модель должна быть результатом самостоятельного творчества. Это позволяет регистрировать в качестве полезных моделей технические решения – устройства, не отличающиеся изобретательским уровнем или такие, качественные отличия, неочевидность которых сложно доказать.

Согласно п. 5 ст. 1351 Гражданского кодекса в качестве полезных моделей правовая охрана не предоставляется:

1) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;

2) топологиям интегральных микросхем.

Оформление прав на полезную модель регулируется ч. 4 Гражданского кодекса РФ и нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности[19]. Этими нормами установлены порядок, состав документов и процедуры оформления – в основном аналогичные применяемым при оформлении прав на изобретения. Главное отличие заключается в установлении так называемого явочного порядка выдачи патента на полезную модель. В соответствии с этим по заявке на полезную модель проводится только одна экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных законом, соблюдение установленных требований к ним, отсутствие нарушений требования единства полезной модели, а также рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное решение к охраняемому в качестве полезной модели. То есть определяется, относится ли заявленное решение к устройствам и не подпадает ли оно под перечень объектов, которым не предоставляется правовая охрана в качестве полезных моделей.

Проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, т.е. новизны и промышленной применимости, не проводится. Иначе говоря, не проводится экспертиза по существу, необходимая для выдачи патента на изобретение.

В случае завершения экспертизы с положительным результатом (если устанавливается, что заявка подана на техническое решение, которое может охраняться в качестве полезной модели, документы заявки оформлены правильно) принимается решение о выдаче патента с указанием даты подачи заявки на полезную модель и установленного приоритета. Гражданский кодекс, как и Патентный закон не предусматривает охрану секретных полезных моделей (в отличие от секретных изобретений), поэтому п. 5 ст. 1390 Гражданского кодекса устанавливает, что если при рассмотрении заявки на полезную модель выявляется, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, документы заявки засекречивают. При этом заявителю сообщается о возможности отзыва заявки на полезную модель или преобразования её в заявку на секретное изобретение.

После принятия решения о выдаче патента производится публикация сведений о выдаче патента на полезную модель в официальном бюллетене «Полезные модели. Промышленные образцы», полезная модель вносится в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации[20] и выдается патент на полезную модель.

За совершение процессуальных действий при оформлении прав на полезную модель заявителем должны уплачиваться патентные пошлины, в частности:

— за подачу заявки на выдачу патента на полезную модель – 300 рублей и дополнительно 30 рублей за каждый пункт формулы полезной модели свыше 25;

— за регистрацию полезной модели и выдачу патента – 1200 рублей.

Патент на полезную модель выполняет те же функции, что и патент на изобретение, но срок его действия короче. Согласно ст. 1363 Гражданского кодекса патент на полезную модель действует десять лет с даты подачи заявки. По ходатайству патентообладателя срок действия патента может быть продлен, но не более чем на три года. Следовательно, предельный срок действия патента на полезную модель – тринадцать лет.

Промышленный образец

Качество изделия складывается из ряда свойств. Это и чисто технические показатели, такие как технологичность, долговечность, надежность, экономичность, и характеризующие внешний вид изделия, его эстетическую выразительность и удобство в эксплуатации. Однако если техническим показателям всегда уделялось большое внимание, то эстетическим и эргономическим качествам промышленных изделий стали придавать значение по мере насыщения рынка товарами, развития конкуренции. Поэтому и законодательство о промышленных образцах появляется только в конце ХIХ века.

Как уже отмечалось, в России закон о промышленных образцах впервые был принят 11 июля 1864г. и назывался «Положение о праве собственности на фабричные рисунки и модели».

После революции 1917г. промышленные образцы охранялись с 1924 по 1936г. Вновь охрана промышленных образцов введена в 1965г.

Возврат к охране промышленных образцов был вызван главным образом двумя причинами:

1) присоединением СССР в 1965г. к Парижской конвенции по охране промышленной собственности, ст.5 quinquies которой предусматривает охрану промышленных образцов во всех странах – участницах Парижского союза по охране промышленной собственности;

2) необходимостью обеспечения конкурентоспособности советской промышленной продукции, ибо практика внешней и внутренней торговли показала, что решающим фактором успешной реализации в условиях высокого уровня технических характеристик становятся художественно-конструкторские, эстетические достоинства изделий.

В соответствии с п. 1 ст. 1352 Гражданского кодекса РФ в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

Из данного определения следует, что промышленный образец – это решение изделия. Выражение «решение изделия» показывает, что в качестве промышленного образца охраняется не материальный предмет как таковой (стол, машина, часы, игрушка), а произведение творческого труда, нематериальное благо, разработка дизайнера, показывающая, каким по внешнему виду, форме должен быть предмет. Из этого определения далее следует, что понятие промышленный образец относится не к изделию в целом как предмету материального мира, а только к его внешнему виду, форме.

Например, ручные часы как материальный объект охраняются правом собственности и являются его объектом. С другой стороны, часы как воплощение технических решений, используемых при их изготовлении и в эксплуатации, реализуют изобретения/полезные модели и охраняются в качестве таковых. Внешний же вид часов (форма корпуса, циферблата, стрелок) могут охраняться как промышленные образцы.

В связи с этим недопустимо смешение понятий промышленного образца как художественно-конструкторского решения, определяющего внешний вид изделия, с образцом как эталоном, опытным образцом, выставочным образцом, являющимся материальным объектом.

Решение внешнего вида изделия должно быть художественно-конструкторским. Следовательно, недопустимой является охрана и регистрация как решений, формирующихся без учета технического, утилитарного назначения изделия, так и обусловленных исключительно функцией вещи, её техническим назначением.

Именно поэтому п. 5 ст. 1352 Гражданского кодекса РФ не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия.

Например: внешний вид гайки, болта, винта (кроме декоративных).

В качестве промышленного образца может охраняться как единичное изделие, так и комплект (набор) изделий, имеющих общее назначение, например, мебельный гарнитур, кофейный сервиз. Под единичным изделием понимается как целое изделие, например автомобиль, так и изделие, являющееся его частью, например, бампер, фара.

Как уже отмечалось, «промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным».

Таким образом, первым условием патентоспособности промышленного образца, как и других объектов патентного права, признается новизна. Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с Гражданским кодексом РФ, и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.

Для промышленного образца, как и для изобретения, требуется абсолютная мировая новизна. Особенности её установления в том, что конвенционный приоритет для промышленных образцов 6 месяцев, а не 12, как для изобретений.

Второе условие патентоспособности промышленного образца – оригинальность. Согласно п. 3 ст. 1352 Гражданского кодекса РФ промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Данное условие патентоспособности введено в российское законодательство впервые, и применительно к промышленным образцам признак «оригинальность» выполняет те же функции, что и признак «изобретательский уровень» применительно к изобретениям, т.е. свидетельствует о новом качестве художественно-конструкторского решения внешнего вида изделия. Поэтому не признаются соответствующими условию оригинальности, в частности, изделия, у которых по сравнению с ранее известными изменены лишь размеры, увеличено количество элементов или изменен цвет (но не колористическое решение).

Патентным законом РФ в редакции 1992 года предусматривалось и третье условие патентоспособности промышленного образца – промышленная применимость, которая определялась как возможность многократного воспроизведения путем изготовления соответствующего изделия.

Патентный закон в редакции 2003 года, а вслед за ним и ч. 4 Гражданского кодекса РФ исключили признак «промышленная применимость» как условие патентоспособности промышленного образца, установив охрану в качестве такового художественно-конструкторских решений изделий промышленного или кустарно-ремесленного производства (подчеркнуто нами. – С.М.). Представляется, что это открывает возможность охраны не только внешнего вида многократно воспроизводимых изделий, но и таких, которые могут быть воспроизведены в одном или нескольких экземплярах.

Как и в отношении других объектов патентного права, для регистрации и охраны промышленных образцов установлены определенные требования. Многие из них, например касающиеся установления круга заявителей и их прав, одинаковы, другие существенно отличаются.

Во-первых, иным является состав заявки на промышленный образец. В соответствии со ст. 1377 Гражданского кодекса РФ заявка на промышленный образец должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора или авторов промышленного образца и лица или лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения;

2) комплект изображений изделия, дающих полное, детальное представление о внешнем виде изделия. Это могут быть фотографии, изображения, полученные методом компьютерной графики, и т.п. Главное требование к комплекту изображений заключается в том, что они должны полностью и детально показывать художественно-конструкторское решение внешнего вида, позволяя выявить совокупность его существенных признаков;

3) чертёж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту. Эти материалы представляются для раскрытия сущности промышленного образца. Например, конфекционная карта, т. е. образцы текстильных, трикотажных материалов, кожи, фурнитуры, отделки, рекомендуемых для изготовления изделия, включаются в заявку на промышленные образцы, относящиеся к изделиям легкой промышленности;

4) описание промышленного образца. Описание составляется примерно по той же схеме, что и описание изобретения, однако в него не включается такая часть, как формула. Назначение описания заключается в том, что оно должно в словесной форме раскрывать внешний вид изделия, представленный в комплекте изображений;

5) перечень существенных признаков промышленного образца. Этот перечень играет важную роль при проверке новизны и оригинальности заявленного внешнего вида.

К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины, или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты пошлины либо уменьшения её размера, либо отсрочки её уплаты. За подачу и экспертизу заявки на промышленный образец установлена пошлина в размере 900 рублей.

Как и в отношении изобретений, по заявке на промышленный образец проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие требуемых документов и соблюдение установленных требований к ним, и экспертиза заявки по существу, которая включает проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, т.е. новизны и оригинальности.

Главное отличие заключается в том, что при положительном результате формальной экспертизы заявки на промышленный образец экспертиза по существу проводится обязательно и автоматически без каких-либо ходатайств заявителей или третьих лиц.

При положительном результате экспертизы по существу принимается решение о выдаче патента на промышленный образец, в котором указывается дата приоритета. После представления документа об уплате патентной пошлины в размере 1200 рублей федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности производит публикацию сведений о выдаче патента на промышленный образец в официальном бюллетене «Полезные модели. Промышленные образцы», после чего промышленный образец вносится в Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации[21] и выдается патент на промышленный образец.

Патент на промышленный образец действует пятнадцать лет с даты подачи заявки. По ходатайству патентообладателя этот срок может быть продлен, но не более чем на десять лет. Таким образом, предельный общий срок действия патента на промышленный образец может составлять двадцать пять лет.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *